Источники регулирования наследственных отношений — советы опытного юриста

03.09.2018 Источники регулирования наследственных отношений - советы опытного юриста

Как передать бизнес по наследству, решить наследственные и семейные споры с зарубежным элементом, почему набирает популярность заключение брачных договоров, каковы особенности суррогатного материнства в России – основные вопросы, которые обсуждались в рамках конференции, проведенной ИД «Коммерсантъ» 30 августа в Москве.

В мероприятии приняли участие юристы, специализирующиеся на вопросах семейного и наследственного права, адвокаты, представители исследовательских компаний и научного сообщества. Нотариат, который играет важную роль в существующей системе наследственного права и выступает ее ключевым правоприменителем, представляла член Правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко. 

Семейное и наследственное законодательство относятся к одним из наиболее активно развивающихся областей российского права. Новеллы законодательства (прежде всего реформа Гражданского кодекса), а также довольно разнородная судебная практика активно влияют не только на институт наследования и семейных отношений, но и на корпоративное управление, структурирование сделок, активов и состояний.

Одна из самых обсуждаемых и дискуссионных законодательных инициатив в области наследственного права касалась положений Федерального закона № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

 Данный нормативный акт ввел в российское законодательство совершенно новый правовой институт — наследственный фонд, призванный изменить порядок управления имуществом и бизнесом после смерти наследодателя.

 Как отмечают авторы законопроекта, «необходимость введения наследственных фондов» была вызвана развитием современных экономических отношений, вовлеченностью в наследственный процесс все большего количества иностранных юрисдикций и изменением состава наследственной массы». 

Создание и использование наследственных фондов предусмотрено уже с 1 сентября. Главная их задача — помочь сохранению бизнеса и обеспечению работы предприятия в случае смерти владельца. Учреждение наследственных фондов законодатель доверил нотариусу, который традиционно играет ключевую роль в существующей системе наследственного права.

Оформление наследственных прав через нотариуса — это наиболее надежный и удобный способ принятия наследства в бесспорном порядке.

 Благодаря действующим сегодня электронным реестрам наследственных дел и завещаний, функционирующим на базе Единой информационной системы нотариата, значительно упростилась процедура поиска всей необходимой информации о наследстве и проверки факта составления завещания.

Электронные технологии позволили снизить риски реализации мошеннических схем с поддельными и уже недействительными завещаниями. Налажена и система взаимодействия при обнаружении наследуемого имущества, ограниченного в обороте: оружия, драгоценных металлов.

Нотариус отсекает случаи незаконного владения, например, самовольно возведенными строениями. Электронный информационный обмен с крупнейшими банками позволяет, не выходя из нотариальной конторы, выявить наличие на счетах покойного средств, на которые вправе претендовать наследник.

В случае с наследственными фондами нотариус после смерти гражданина будет направлять в уполномоченный орган заявление о регистрации фонда, основываясь на завещании наследодателя. В завещание будут включаться соответствующие указания, а также уставные документы для регистрации юридического лица.

Таким образом, все наследуемое имущество сразу после смерти владельца аккумулируется в новом правовом институте – наследственном фонде. Доходы от управления активами можно будет отправить на выплату любым лицам, указанным в завещании.

Права выгодоприобретателя нельзя продать, подарить или передать по наследству.

Как отметила Александра Игнатенко, «заранее зафиксированные собственником условия управления бизнес-активами могут помочь решить многие спорные вопросы: кто будет управлять бизнесом, в каком порядке и кому будут распределяться доходы от деятельности фирмы».

В связи с тем, что наследственные фонды являются совершенно новым правовым институтом, который ранее не использовался в российском законодательстве, эксперты в ходе конференции также высказали некоторые опасения, которые могут возникнуть в работе с правовой новеллой.

По новым правилам завещание о создании наследственного фонда должно быть удостоверено в 3 экземплярах, напомнила Александра Игнатенко. Нотариус и клиент готовят проекты решений о создании фонда, его устав и условия управления со списком лиц, которых будут для этого привлекать.

Есть опасения, что трехдневный срок, за который нотариус должен будет уложиться с регистрацией фонда, применяться не будет из-за невозможности быстро связаться с потенциальными управляющими и получить их согласие.

«Принимая решение о создании фонда, должен быть заложен фундамент для регистрации уже ко дню обращения. Вплоть до места нахождения организации, адреса и иных аспектов. Должны быть предусмотрены альтернативные варианты», — добавила Александра Владимировна.

В целом же, по мнению участников конференции, востребованность данного института возрастет только после появления практики и окончательного законодательного регулирования отношений.

Обсуждая вопросы наследования, эксперты затронули проблемные моменты, которые присутствуют при передаче бизнеса: отсутствие адекватных механизмов передачи, слабое корпоративное управление, отсутствие договоренностей с бизнес-партнерами, нежелание заниматься наследственным планированием.

Отсутствие брачного договора также было названо в числе ключевых причин, по которым невозможна адекватная передача бизнеса.

К сожалению, долгое время нашими согражданами заключение брачного договора воспринималось негативно и являлось верным признаком брака по расчету.

Понадобилось какое-то время, чтобы в сознании людей укоренилась мысль, что брачный договор – это наиболее эффективный способ защитить свои активы, решить многие имущественные вопросы и предотвратить многие спорные ситуации. 

Данные статистики, которая ведется Федеральной нотариальной палатой, также говорят о том, что брачный договор в России становится все более популярным.

Только лишь за первое полугодие 2018 года число брачных договоров достигло отметки 56 тысяч.

Тогда как в 2015 году было зарегистрировано лишь 46 тысяч брачных договоров, в 2016 году эта цифра достигла отметки 72 тысячи, в 2017 году число брачных договоров превысило 88 тысяч.

Нужно понимать, что заключение брачного договора направлено не на ущемление прав и ограничение в действиях, а на придание стабильности и предсказуемости имущественных отношений. Как отметил старший партнер, юридическая фирма «БИЭЛ» Филипп Рябченко, «при заключении брачного договора не должно быть перекосов и явной дискриминации, условия договора не должны нарушать права и свободы супругов».

Именно по этой причине, законом предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение таких соглашений.

Нотариус не только разъяснит сторонам суть сделки, но и проверит, соответствует ли содержание договора действительным намерениям сторон, соответствует ли закону.

Проследит нотариус и за тем, чтобы условия соглашения не были кабальными для одной из сторон, ведь брачный договор не должен ставить одного из супругов в заведомо неблагоприятное положение. 

Часто брачные договоры заключают те, кто собирается обращаться в банк за получением ипотечного кредита. Это делается и в интересах кредитного учреждения, и в интересах супругов — документ четко определяет, как будет решена судьба долга в случае развода и другие нюансы, связанные с погашением ипотечного займа.

Бывают ситуации, когда банк отказывает в получении ипотеки в случаях отсутствия трудоустройства кого-то из супругов, либо недостаточного уровня дохода. Выходом из ситуации может стать брачный договор с указанием на то, что приобретаемая в кредит квартира будет отнесена к личной собственности платежеспособного супруга.

В результате, именно он будет нести ответственность по возврату кредита и, в случае неуплаты, отвечать только своим имуществом.

Совершенствование наследственного права

  • Сегодня Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству попросил отложить принятие в третьем чтении проекта закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования наследственного права), вернув его повторно к процедуре второго чтения.
  • Необходимость такого возврата была вызвана внесением в документ ряда дополнительных поправок, связанных, в частности, с работой наследственного фонда, исполнением завещания, доверительным управлением наследственным имуществом.
  • Рассмотреть законопроект в третьем чтении планируется завтра, 20 июля.
  • Проектом закона предлагается комплекс поправок в ГК РФ с целью расширения возможностей наследодателя в части выражения им завещательных распоряжений, упрощения процедур принятия наследства, а также повышения эффективности принимаемых мер по охране наследственной массы и управлению ею в период до определения круга наследников и принятия ими наследства.

В частности, предусматривается введение новой для российского права конструкции – наследственного фонда, который будет создаваться и действовать после смерти гражданина-наследодателя. Решение о его учреждении оформляется гражданином при составлении завещания.

Наследственный фонд станет одним из наследников наряду с указанными в завещании гражданами или организациями либо наряду с наследниками по закону. Такое правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, которые смогут предъявить свои требования по долгам наследодателя ко всем принявшим наследство наследникам, включая наследственный фонд, подчеркнули в комитете.

Согласно проекту, управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями, которые определены при составлении завещания. Условия управления фондом не могут быть изменены после смерти гражданина, являвшегося его учредителем.

При этом имущество фонда может пополняться в ходе осуществления им своей деятельности, а также за счет доходов от его управления.

Из имущества, переданного фонду, или из доходов от его управления будут производиться выдачи указанным в завещании лицам: членам семьи наследодателя, различным организациям или гражданам, не являющимся наследниками умершего.

Как отметил председатель профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников, наследственные фонды – важный инструмент для наследования, сохранения и развития бизнеса, которые будут востребованы предпринимательским сообществом. Кроме того, введение такого института в российском праве может быть в том числе антиофшорной мерой.

Другие важные изменения заключаются в расширении полномочий назначаемого в завещании душеприказчика, а также в том, что завещателю дается право назначить своим душеприказчиком не только гражданина, но и юридическое лицо.

Конкретизируются положения о доверительном управлении наследственной массой: указывается, кто может быть назначен управляющим, каковы его обязанности (он должен обеспечить не только сохранение имущества, но и по возможности увеличение его стоимости), вводится правило о контроле за доверительным управляющим.

Законопроект уточняет правила о завещательном возложении. Ранее завещатель мог предусмотреть возложение на наследника только действий, направленных на достижение общеполезной цели.

С принятием закона завещатель может обязать наследников выполнять также иные обязанности, направленные на осуществление любой другой не противоречащей закону цели, в том числе осуществить погребение наследодателя в соответствии с его волей.

Читайте также:  Злоупотребление правом при заявлении ходатайств стороной защиты - советы опытного юриста

Вступление в силу указанных изменений предполагается с 1 сентября 2018 г.

Отметим, что ранее проект закона был критически оценен Федеральной палатой адвокатов РФ, которая указала на ряд существенных, по ее мнению, недоработок, содержащихся в документе. В частности, ФПА РФ не поддержала возможность назначения в качестве исполнителей завещания юридических лиц, так как это нивелирует личное доверие, складывающееся между душеприказчиком и наследодателем.

Также в ФПА РФ считают, что введение наследственного договора предполагает существенное ограничение принципа свободы завещания. Кроме того, не решен вопрос о судьбе завещания, составленного до заключения наследственного договора. Недостатком также называлось и отсутствие ограничений на составление наследственного договора через представителя. 

Оценивая поправки, управляющий партнер юридической компании ART DE LEX, член Совета ФПА РФ Дмитрий Магоня отметил, что они положительно повлияют на регулирование наследственных правоотношений.

По его словам, изменения в статьи ГК РФ о доверительном управлении сближают данный институт со схожими институтами в иностранном праве – трастами (в англосаксонском праве) и специальными фондами (в континентальном праве).

Введение в перечень субъектов права, которым предоставляются права учредителя доверительного управления, нотариусов позволит повысить эффективность доверительного управления, считает эксперт.

Однако при этом он указал, что в законопроекте не рассмотрены вопрос контроля за действиями управляющего с какой-либо стороны и проблема возможности замены управляющего, уточнил он.

Дмитрий Магоня подчеркнул: если бы предусматривалось, что в качестве доверительного управляющего лица может быть назначен адвокат, это позволило бы избежать многих потенциальных проблем в ходе доверительного управления наследственным имуществом.

Он добавил, что нормы в области гражданского законодательства в Российской Федерации, в корне преобразованные с советских времен и закрепившие новые гражданско-правовые отношения, в настоящий момент являются недостаточными для того, чтобы охватить развивающиеся виды отношений. Также, по его словам, изменения актуальны в области регулирования сложного комплекса наследуемого имущества, состоящего из ценных бумаг, объектов недвижимости, прав требования, обязательств, взаимосвязанных объектов имущества.

С другой стороны, институт совместного завещания, вводимый реформой, может способствовать возникновению сложностей в части оспаривания действительности сделки, поскольку, например, неясен вопрос разрешения спора в случае порока воли одной стороны.

«В целом рассматривая законопроект, необходимо заметить, что изменения позволят урегулировать пробелы, существующие в праве, однако они влекут за собой необходимость их согласования с иными нормами ГК РФ», – заключил Дмитрий Магоня.

Адвокат Олег Сухов также указал на ряд неучтенных недостатков. Так, никак не ограничена свобода завещания пережившего супруга. Таким ограничением мог бы быть запрет отмены или изменения пережившим супругом совместного завещания после смерти первого супруга.

Также, по его мнению, можно было бы предусмотреть обременение унаследованного пережившим супругом имущества в пользу наследников по совместному завещанию.

«Такая ситуация приводит к тому, что совместные завещания станут ненадежным средством передачи имущества в порядке наследства, и, следовательно, особого смысла в их введении именно в таком виде нет», – указал адвокат.

В то же время эксперт считает, что законопроект упрощает процедуру принятия наследства, возлагая обязанность по сбору доказательств в ходе ведения наследственного дела на нотариуса.

«Это справедливое нововведение, так как наследники на практике нередко сталкиваются с трудностями при сборе документов, в то время как у нотариуса есть все необходимые полномочия, чтобы запросить нужную ему информацию», – подчеркнул Олег Сухов.

Нормативно-правовое регулирование наследственных отношений

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ТУРЦИИ

В случаях, когда наследодателем или наследником является иностранное лицо, применяются положения Закона №5718 «О международном частном и процессуальном праве»[1].

Согласно 1-ому пункту 20-ой статьи Закона «О международном частном и процессуальном праве»: «Отношения по наследованию определяются по праву страны, гражданином которого является наследодатель. Наследование недвижимого имущества, находящегося на территории Турции, определяется по Турецкому праву». 

Данное положение определяет такие вопросы как установление наследников и права наследников. Согласно данному положению, если наследодатель является гражданином Турции, то наследование его имущества, несмотря на то, где оно находится, в Турции или заграницей, определяется по Турецкому праву.

А в случае, если наследодатель является гражданином иностранного государства, то наследование движимого имущества, находящегося в Турции, и любого имущества, находящегося заграницей, определяется по праву страны, гражданином которого является наследодатель (правило национального права).

Единственное исключение, правила национального права, это находящееся на территории Турции недвижимое имущество наследодателя.

Согласно 43-ей статье того же Закона: «Иски о наследстве рассматриваются в суде последнего местожительства наследодателя, а в случае, если последнее местожительство находится не в Турции, в суде по месту нахождения наследственного имущества». Согласно этому правилу, иск о наследстве рассматривается в Мировом Суде[2] по месту нахождения имущества или по последнему месту проживания наследодателя.

Наследственные правоотношения в Турции регулируются 3-ей главой Гражданского Кодекса Турецкой Республики[3] под названием «Наследственное Право» (ст. 495-682).

     2.    ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

После смерти наследодателя, для начатия процедур по наследству следует получить свидетельство о праве на наследство[4].

В случаях, когда наследодатель является гражданином Турции, данный документ можно получить у нотариуса или в мировом суде.

Если наследодатель является иностранным лицом, в этом случае документ получается только через мировой суд, так как нотариусы не имеют доступа к персональным данным иностранного лица.

Для получения свидетельства о праве на наследство, в мировой суд или нотариусу нужно предоставить документ о смерти (заключение доктора, заключение судебной экспертизы, документы прокурора, свидетельство о праве на наследство, полученное в иностранном государстве или т.п.).

Так же нужно предоставить документ о персональных данных лица[5], который можно получить в органах местного управления[6] по месту проживания наследодателя. В данном документе должны указываться, наследники умершего.

Помимо этих документов нужно предоставить заявление о требовании свидетельства о праве на наследство.

Несмотря на то, что указанные документы достаточны для открытия иска, для установления наследников суд так же запрашивает документы из Кадастра по месту нахождения недвижимости и персональные данные наследодателя из органов местного управления. В случае если наследодатель является иностранцем, суд обращается за юридической помощью, в Министерство Юстиции соответствующей страны. Это процедура занимает время и силы.

Здесь нужно обратить внимание, что согласно решению Верховного Суда Турции, в связи с тем, что свидетельства о праве на наследство, выданные судами иностранного государства, основываются на судопроизводстве при наличии одной стороны, такие решения не являются окончательными судебными решениями. Поэтому такие решения юридически невозможно легализовать в судах Турции и привести в исполнение на территории Турции[7].

Если процедуры наследования будут вестись при помощи адвоката, в этом случае требуется предоставление оригинала доверенности, с правом проведения процедур по переходу имущества.

Доверенность можно оформить двумя способами: (1) оформить доверенность в Посольстве или Консульстве Турции или же (2) оформить доверенность (с фотографией) у нотариуса по месту нахождения (за пределами Турции) с проставлением апостиля.

Все, вышеуказанные документы, должны быть с апостилем и переведены на турецкий язык.

     3.    СПОСОБЫ И СРОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Согласно 2-ому пункту 20-ой статьи Закона «О международном частном и процессуальном праве»: «Процедуры, касающиеся причин открытия, приобретения и разделения наследства, регулируются законодательством страны, в которой находится имущество». Данное положение определяет такие вопросы как возможность зародыша быть наследником (ГК ТР ст.582), лишение наследства (ГК ТР ст.578) и т.п.

Причина открытия наследства – смерть наследодателя (ГК ТР ст.575). Все материальные, процессуальные и формальные процедуры, связанные с открытием наследства, регулируются законодательством страны, в которой находится данное имущество.

Принятие (приобретение) наследства так же регулируется законодательством страны, в которой находится данное имущество. Согласно 1-ому пункту 599-ой статьи Гражданского Кодекса Турецкой Республики[8] принят «принцип универсального преемства» наследства (ГК ТР ст.599/1), что означает приобретение наследства в целом, вместе с долгами и активами.

В этом смысле процедуры и сроки принятия наследства и/или отказа от наследства устанавливаются согласно праву по месту нахождения имущества. Наследство считается принятым наследниками с момента смерти наследодателя (ГК ТР ст.599/1).  Т.е. для принятия наследства наследники не обязаны предпринимать каких-либо действий.

А вот для отказа от наследства, наследники в течении 3 месяцев со дня, когда узнали о смерти наследодателя, имеют право отказаться от наследства (ГК ТР ст.606), в противном случае, наследство считается принятым в безусловном порядке (ГК ТР ст.610). Для отказа от наследства, наследник обязан обратиться в мировой суд по месту проживания наследодателя (ГК ТР ст.

576) с ходатайством в письменном или устном виде (ГК ТР ст.609).

     4.    ЗАВЕЩАНИЕ

Для составления завещания завещатель должен быть полностью дееспособен для составления завещания и на момент составления завещания, завещателю должно быть не менее 15 лет (ГК ТР ст.502).

Согласно ГК ТР завещание бывает следующих типов: (1) официальное завещание[9] (ГК ТР ст.532-537); (2) письменное завещание[10] (ГК ТР ст.538); (3) устное завещание[11]; (4) условное завещание[12] (ГК ТР ст.545-549).

  1. Официальное завещание: этот документ удостоверяется нотариусом, мировым судьёй или другим уполномоченным лицом, в присутствии двух свидетелей (ГК ТР ст.532).
  2. Письменное завещание: завещательное распоряжение передается лично наследодателем нотариусу, мировому судье или другому уполномоченному лицу на хранение в открытом виде или в закрытом конверте. Данный документ полностью должен быть написан завещателем своей рукой и содержать его подпись и дату составления (ГК ТР ст.538).
  3. Устное завещание: этот тип завещания действителен если нет возможности составления других видов завещаний, и он озвучен в присутствии двух свидетелей, в условиях чрезвычайной ситуации (напр. опасность смерти, не досягаемость транспорта, болезнь, война и т.п.) (ГК ТР ст.539).
  4. Условное завещание: этот вид документа является двухсторонним договором, который оформляется официальным лицом только в виде официального завещания и в присутствии двух свидетелей (ГК ТР ст.545).
Читайте также:  Ходатайство об изменении меры пресечения - советы опытного юриста

     5.    ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Наследственное имущество можно поделить на два основных вида: движимое и недвижимое имущество.

Наследование движимого имущества определяется по праву страны, гражданином которого является наследодатель. В этом смысле получение свидетельства о праве на наследство определяется согласно этому праву. Других особенностей нет.

А наследование недвижимого имущества, находящегося на территории Турции, определяется только по Турецкому праву. В этом смысле получение свидетельства о праве на наследство нужно требовать только в общегражданском суде Турции.

Здесь так же применяются ограничения, установленные для иностранцев, при приобретении недвижимости. Ограничения для иностранцев при приобретении недвижимости перечислены в 35-ой статье Закона «О Кадастре» от 22.12.1934 г.[13].

Эти ограничения, следующие:

  1. Физическое иностранное лицо может приобрести, в общем по Турции, максимум 30 гектаров недвижимости (ст.35/1).
  2. Физическое иностранное лицо может приобрести, в общем по району, до 10% от площади территории района, находящегося в частной собственности (ст.35/1).
  3. Если наследуемая недвижимость находиться в запрещенной зоне, в основном, в военных и стратегических зонах (ст.35/5), то после оформления недвижимости на свое имя, иностранец обязан продать недвижимость, в противном случае, недвижимость будет продана в принудительном порядке (ст.35/6).

Согласно 37-ой статье Закона №2644 «О Кадастре», для перехода недвижимого имущества к наследнику, требуется так же провести процедуру перехода недвижимости[14] в управлении Кадастра. Для этого в управление Кадастра следует предоставить свидетельство о праве на наследство, полученное в общегражданском суде Турции, а также другие документы, требуемые при приобретении недвижимого имущества.

       6.   ПОЛНОМОЧИЯ КОНСУЛЬСКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В СФЕРЕ НАСЛЕДСТВА

Как было указано выше, при открытии иска для получения свидетельства о праве на наследство наследодателя-иностранца, суд может обратиться за юридической помощью, в Министерство Юстиции соответствующей страны.

Помимо этого, суд может направить запрос, о предоставлении информации о наследниках умершего, в Посольство страны (России) в Турции, гражданином которой является наследодатель. В этом случае ответ приходит намного быстрее. В этом случае суд оформляет свидетельство о праве на наследство на основе полученного из посольства документа.

Сущность и правовое регулирование наследования 2021 год

Источникинаследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного праваявляется Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ.

Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда.

Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е.

постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер.

Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

Наследование— переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства.

Круг субъектов наследственных правоотношений может определяться как при помощи завещания, так и на основании закона. Наследник не должен обладать полной дееспособностью или достичь определенного возраста. Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица.

При этом первые не обязательно должны быть гражданами страны, гражданином которой является наследодатель.

Наследниками могут быть иностранные лица (в данном случае существуют ограничения по наследованию земельных участков), лица без гражданства, а также юридические лица, российские и международные организации, иностранные государства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.

Необходимо отметить, что наследником может быть только то юридическое лицо, которое существует на момент открытия наследства. Правопреемник юридического лица не является наследником.

Однако закон предусматривает призвание к наследованию по завещанию и в силу закона не только граждан, уже родившихся на момент открытия наследства, но и тех, кто еще не родился. Привлечение неродившегося гражданина к наследованию возможно только в том случае, если он был зачат до смерти наследодателя.

Несмотря на то, что неродившийся ребенок также принимается во внимание при определении наследства, однако субъектом наследственных правоотношений он становится только после своего рождения, с оговоркой, что он родится живым. В случае рождения ребенка мертвым, он не считается призванным к наследству.

Если при открытии наследстваимеется зачатый ребенок, раздел наследуемого имущества откладывается до его рождения.

В случае наследования всего имущества завещателем Российской Федерации (в данном случае речь идет о так называемом выморочном имуществе), она не вправе отказаться от его принятия, так как при отказе от принятия наследства Российской Федерацией имущество приобретает статус бесхозного имущества, при этом автоматически оно зачисляется за РФ.

Законом определена категория наследников, которые не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию — недостойные наследники, т. е. те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наследникам долю наследства. Такое обстоятельство должно быть подтверждено судебным приговором.

Данная норма применяется лишь только к тем лицам, которые совершили эти деяния с прямым или косвенным умыслом. На лиц, совершивших деяния по неосторожности, данная норма не распространяется. Недостойными наследниками могут быть признаны также и лица, имеющие право на обязательную долю, т. е.

иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспособные и недееспособные наследники. Не обладают правом на наследование также родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены.

Если наследники не исполняют обязанности по содержанию наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны недостойными наследниками.

1.1 Понятие и источники правового регулирования наследования

Наследование — переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего лица (наследодателя) к другому указанному им в завещании или определенному законом лицу (наследнику), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное Гражданское право: учеб.: в 3 т.Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко. Ю.В. Байгушева; под ред.А.П. Сергеева. — М.: ТК Велби, 2009, С. 577. .

Под наследованием так же следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя — к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права Е.А. Суханов, Гражданское право: В 2 т. Том 1: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учебник для студентов вузов, Издательство: Статут, 2014 г., С. 637 .

Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не установлено иное.

Кроме того, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо это противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

  • Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (правообладателя):
  • к наследникам переходят все права и обязанности, кроме тех, которые не могут в силу закона передаваться;
  • переходят лишь те права, которые принадлежали наследодателю;
  • права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями;
  • акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось;
  • принятие наследства с условием или с оговорками не допускается;
Читайте также:  Как мне подать в суд на работодателя? - советы опытного юриста

акту принятия наследства придается обратная сила, т.е. если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему уже с момента открытия наследства.

  1. Источники правового регулирования наследования — нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
  2. Наследственное право входит в число основных прав человека, гарантируемых Конституцией РФ. Вопросы наследственного права регулируются Конституцией РФ:
  3. гарантируется право наследования;
  4. право частной собственности охраняется законом;
  5. каждый вправе иметь в собственности имущество;

Источники наследственного права России

Вопросы наследования и регулирующая их совокупность норм представлены отдельной отраслью в российском законодательстве. Система источников наследственного права строго регламентирована, это необходимо для избежания разночтений.

Определение 1

Источниками наследственного права по закону считают нормативно-правовые акты. Данная документация управляет взаимодействиями граждан в сфере наследования на основании предписанных правил.

Важнейшие моменты по вопросам наследования определяются на федеральном уровне. Нормы наследования относятся к гражданскому законодательству Российской Федерации, к правам граждан. Принадлежность к гражданскому законодательству определена ст. 71 Конституции РФ.

Система наследственного права строится по комплексному принципу, включая в себя нормы из нескольких отраслей права:

  • Конституционное;
  • Гражданское;
  • Налоговое;
  • Нотариальное;
  • Земельное;
  • Семейное и другие.

Основные принципы наследования

Главный нормативно-правовой акт – это Конституция РФ. В ней зафиксированы базовые принципы правопорядка в стране, в том числе и по вопросам наследования. Неоспоримыми принципами наследственного права являются:

  • Все граждане равны перед судом и законом;
  • Права и свободы одного лица не могут препятствовать осуществлению прав и свобод других лиц;
  • Любая из форм собственности подлежит равной защите:
    • Государственная;
    • Муниципальная;
    • Частная и прочие формы.
  • Каждый имеет право обладать имуществом и распоряжаться им, единолично или вместе с третьими лицами;
  • Лишение имущества может происходить только по решению суда;
  • Частная жизнь в вопросах наследования неприкосновенна, никто не имеет право разглашать семейные и личные тайны;
  • Каждый может свободно пользоваться землей и другими природными ресурсами, если это не наносит урона окружающей среде и не нарушает прав других граждан.

Основы источников наследственного права

Наследственное право относится к Гражданскому Кодексу РФ, он является основой системы источников наследования. Данные вопросы регулируются разделом V – «Наследственное право». При этом некоторые аспекты определяются иными нормами ГК, в частности те, что закрепляют правила наследственного преемничества относительно определенных типов недвижимости и прочего имущества.

Иные статьи ГК относительно наследственного права:

  • П. 2 ст. 78 – права наследника в случае смерти участника товарищества;
  • П. 6 ст. 93 – порядок наследования долей уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью;
  • Ст. 581 – порядок действий при наследовании по обещанию дарения;
  • П. 2 ст. 617 – наследование прав и обязанностей арендаторов в рамках договора аренды недвижимости;
  • П. 2 ст. 1110 – права наследования регулируются не только Гражданским Кодексом, но и другими правовыми актами в рамках закона. При этом ни один из актов не может нарушать основы и положения, определенные ГК.

Нужна помощь преподавателя? Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Другие законы, регулирующие наследственное право

Помимо ГК вопросы наследства затрагиваются в других кодексах – ГПК, НК, СК, ЗК РФ, определяются федеральными законами.

Федеральные законы, регулирующие нормы наследственного права:

  • От 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»;
  • От 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
  • От 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
  • От 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
  • От 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»;
  • От 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • От 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  • От 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1.

П. 6 ст. 3 ГК РФ допускает регулирование наследственного права не только законами, но и подзаконными актами – указами Президента, постановлениями правительства, актами министерств.

Пример 1

Постановления правительства, регулирующие наследственное право:

  • От 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»;
  • От 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».

Пример 2

Приказы Минюста, имеющие отношения к правовой части наследования:

  • От 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»;
  • От 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации».

Нотариальная деятельность

Роль нотариата в реализации наследственного права заключается в защите интересов и свобод людей, деятельность строго регламентируется определенными актами, основные из них были перечислены выше, они также являются источниками наследственного права. Нотариальная деятельность выполняет публичную функцию, специалисты в данной области действуют от имени Российской Федерации.

Отдельное положение среди нормативных актов, управляющих деятельность нотариата занимают акты от Федеральной нотариальной палаты и органов нотариального самоуправления. Роль этих актов – защита соблюдения наследственных прав каждого гражданина.

Пример 3

Правление Федеральной палаты в протоколе от 27—28 февраля 2007 г. № 02/07 приняло и утвердило методические рекомендации по оформлению права наследования. Этот документ стал одним из самых важных актов в работе нотариата.

Стандарты международного права

Иными источниками наследственного права являются нормы международного права, а также международные договоры РФ, они перекликаются между собой.

Одним из компонентов правовой системы России является принципы международного права, это закреплено в Конституции РФ, ст. 15.

Правила международного договора используются в тех ситуациях, когда положения международного договора РФ диктуют правила, не предусмотренные законом.

Замечание 1

Когда вопрос не регулируется международным договором, государство вправе самостоятельно определять нормы наследования, принципы преемничества, круг и очередность законных наследников согласно завещанию и закону.

Определенные вопросы регулируют международные конвенции, например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятая 22 января 1993 года в Минске.

Акты судебных органов

Акты судебных органов не попадают под понятие источников наследственного права, но они необходимы для практики, без них в толкованиях правил возникли бы разночтения.

Важнейшие акты Конституционного Суда относительно наследственного права:

  • Постановление от 13 декабря 2001 г. № 16-П по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 16 Закона города Москвы «Об основах платного землепользования в городе Москве» в связи с жалобой гражданки Т. В. Близинской;
  • Определение от 7 февраля 2002 г. № 13-0 по жалобе гражданки Кулаковой Маргариты Ильиничны на нарушение ее конституционных прав абз. 5 ст. 4 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»;
  • Определение от 30 сентября 2004 г. № 316-0 по жалобам гражданки Балакир Елены Марковны на нарушение ее конституционных прав положениями п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» и граждан Наумова Дмитрия Владимировича и Соболевой Юлии Владимировны на нарушение их конституционных прав теми же положениями Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», положениями ст. 1111 и п. 2 ст. 1152ГКРФ.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *